近日,最高人民法院(下稱最高院)就“湯瓶八診”商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政糾紛案作出最終判決,撤銷北京市高級人民法院(下稱北京高院)第1479號行政判決、北京知識產(chǎn)權(quán)法院第3581號行政判決、原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(下稱原商標(biāo)評審委員會)第32846號裁定。歷時多年的“湯瓶八診”商標(biāo)案,終于落下帷幕。如果喜歡知春路知識產(chǎn)權(quán)的文章,可以關(guān)注知春路知識產(chǎn)權(quán)商標(biāo)注冊公司 網(wǎng),更多精彩的資訊等著您!
值得關(guān)注的是,上述案件的最終判決中,最高院撤銷一、二審判決以及原商標(biāo)評審委員會的相關(guān)裁定。結(jié)合該案,應(yīng)該如何看待通用名稱或描述性標(biāo)志唯一使用者問題?非物質(zhì)文化遺產(chǎn)應(yīng)推廣、發(fā)揚(yáng)光大,知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)卻系以合法壟斷權(quán)為保護(hù)方式,這是否有利于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的發(fā)揚(yáng)光大?
“ 湯瓶八診 ” 被判無效
據(jù)悉,2004年4月,楊華祥向原國家工商行政管理總局商標(biāo)局申請注冊商標(biāo)“湯瓶八診”,使用在第44類“按摩(醫(yī)療)、理療”等服務(wù)上,2007年12月該商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊。2008年6月,“回族湯瓶八診療法”被國務(wù)院確定為第二批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。2012年、2014年,爭議商標(biāo)被評為寧夏著名商標(biāo)。
2013年1月,郭某杰和李某紅對爭議商標(biāo)提起撤銷申請。2015年4月,原商標(biāo)評審委員會作出第32846號裁定,認(rèn)為楊華祥將此種回族流傳至今的療法名稱作為商標(biāo)申請注冊,并使用在核定的按摩(醫(yī)療)、醫(yī)療診所等服務(wù)上,具有表述服務(wù)內(nèi)容、方式等特點(diǎn),但缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。綜上,裁定對爭議商標(biāo)予以無效宣告。
隨后,楊華祥向北京知識產(chǎn)權(quán)起訴稱,“湯瓶八診”療法系楊氏家族創(chuàng)立并在家族內(nèi)部傳承的一種療法;爭議商標(biāo)系文字組合商標(biāo),具有顯著性;楊華祥及其授權(quán)的公司是目前“湯瓶八診”療法唯一的市場供應(yīng)者,其與“湯瓶八診”已形成一一對應(yīng)的關(guān)系;其對爭議商標(biāo)長時間持續(xù)不斷使用,使?fàn)幾h商標(biāo)具有較高的知名度和顯著度。據(jù)此,請求法院撤銷第32846號裁定,判令原商標(biāo)評審委員會重新作出裁定。
原商標(biāo)評審委員會答辯稱,第32846號裁定認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,請求駁回原告的訴訟請求。李某紅、郭某杰共同辯稱,根據(jù)山東省高級人民法院作出的第198號判決,“湯瓶八診”為通用名稱,屬于公共資源;“湯瓶八診”商標(biāo)顯著性極低,不具有識別服務(wù)來源的特點(diǎn)。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為,該案重點(diǎn)在于爭議商標(biāo)是否因與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“回族湯瓶八診”同名而不具有顯著性。爭議商標(biāo)由文字“湯瓶八診”構(gòu)成,“湯瓶”代表了一種穆斯林文化,“八診”則是八種診療方法,爭議商標(biāo)在整體上描述的是一種具有穆斯林特色的診療方法,核準(zhǔn)使用在第44類理療等項(xiàng)目上,直接表示了服務(wù)內(nèi)容,不能起到區(qū)分和識別服務(wù)來源的作用,故楊華祥的使用系對“湯瓶八診”非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的一般性傳承,而非商標(biāo)法意義上的使用。據(jù)此,法院判決駁回原告的訴訟請求。
楊華祥不服一審判決,上訴至北京高院,請求撤銷一審判決及第32846號裁定,判令原商標(biāo)評審委員會重新作出裁定。
楊華祥上訴稱,“湯瓶”在爭議商標(biāo)中是一種具有穆斯林特色的器具,而非穆斯林文化的代表,具有顯著特征。“八診”是“湯瓶八診”中最簡單的八種方式的概況,“八診”無法描述和概括“湯瓶八診”的內(nèi)容,不會使相關(guān)公眾將其認(rèn)為是服務(wù)內(nèi)容。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“湯瓶八診”是楊氏家族獨(dú)創(chuàng)并傳承。在爭議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊后,楊華祥通過授權(quán)許可方式使用爭議商標(biāo),并以非遺傳承人的名義通過其家族傳承的獨(dú)家秘方和技術(shù),對被授權(quán)主體產(chǎn)生影響,楊華祥實(shí)質(zhì)上成為相關(guān)服務(wù)唯一的提供者。
原商標(biāo)評審委員會、李某紅、郭某杰均表示,服從一審判決。
北京高院經(jīng)審理認(rèn)為,爭議商標(biāo)雖然經(jīng)過使用有一定知名度,并被認(rèn)定為寧夏著名商標(biāo),但相對于已有1300年歷史、在回族民間廣泛流傳并被認(rèn)定為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的“回族湯瓶八診療法”,仍不足以抵消或超越相關(guān)公眾對“湯瓶八診”是一種具有中國回族特色的養(yǎng)生保健療法的認(rèn)知。因此,爭議商標(biāo)應(yīng)予無效宣告。綜上,法院判決駁回上訴,維持原判。
再審改判重新裁定
楊華祥不服二審判決,向最高院提出再審申請,請求撤銷一、二審判決,撤銷原商標(biāo)評審委員會第32846號裁定,對第3993808號商標(biāo)重新作出裁定。在再審審查及審理階段,楊華祥向法院提交了多份證據(jù),以證明其經(jīng)營的“湯瓶八診”品牌在中國醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度,能使相關(guān)公眾將“湯瓶八診”與其形成對應(yīng)關(guān)系。
李某紅、郭某杰等認(rèn)為,上述證據(jù)是針對楊華祥本人及其從事的療法,無法反映爭議商標(biāo)的使用情況,亦無法證明爭議商標(biāo)具有顯著性。
最高院經(jīng)審理認(rèn)為,將“湯瓶八診”作為商標(biāo)使用在“按摩(醫(yī)療)、理療”等服務(wù)上,具有一定的描述服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式的特點(diǎn)。但商標(biāo)中含有描述性因素,并不意味著一定缺乏顯著性。雖然“湯瓶八診”療法源自回族民間流傳的傳統(tǒng)療法,但是其最早系由楊氏家族創(chuàng)立并命名。楊華祥作為該療法第七代傳人,將“湯瓶八診”申請注冊為商標(biāo),并通過提供醫(yī)療服務(wù)、開辦培訓(xùn)學(xué)校和特許經(jīng)營許可等商業(yè)方式對“湯瓶八診”療法進(jìn)行廣泛宣傳,使涉案商標(biāo)產(chǎn)生了一定知名度。根據(jù)證據(jù)顯示,除楊氏家族外,目前從事“湯瓶八診”治療、使用“湯瓶八診”作為公司字號或商標(biāo)使用的主體,都與楊華祥存在不同程度的關(guān)聯(lián)關(guān)系。由此可見,爭議商標(biāo)已與楊氏家族形成了較為明顯的服務(wù)來源指向關(guān)系,在客觀上發(fā)揮了指示特定服務(wù)來源的功能,故爭議商標(biāo)的注冊應(yīng)予以維持。據(jù)此最高院改判,撤銷北京高院第1479號行政判決、北京知識產(chǎn)權(quán)法院第3581號行政判決,撤銷商標(biāo)評審委員會第32846號裁定,對第3993808號“湯瓶八診”商標(biāo)重新作出商標(biāo)無效宣告請求裁定。
無獨(dú)有偶,在北京市第一中級人民法院審理的“滅害靈”案中,法院維持該商標(biāo)合法有效的原因之一便是“中山凱達(dá)公司是唯一登記的合法生產(chǎn)銷售滅害靈的單位”。最高院為何會將通用名稱或描述性標(biāo)志,授權(quán)給唯一使用者?對此,北京高文律師事務(wù)所律師商家泉在接受中國知識產(chǎn)權(quán)報記者采訪時表示,老字號、非遺標(biāo)識變?yōu)橥ㄓ妹Q后,就可能出現(xiàn)公共利益與私權(quán)保護(hù)的沖突,出于言論表達(dá)自由的保護(hù)需要,一般私權(quán)保護(hù)或讓位于公眾利益,即變?yōu)橥ㄓ妹Q注冊商標(biāo),不再獲得知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),或保護(hù)范圍大大縮減。但如通用名稱使用者具有唯一性,即便公眾已經(jīng)將其作為產(chǎn)品的名稱對待,仍不失其作為商標(biāo)的識別性。當(dāng)通用名稱或描述性標(biāo)志具有唯一使用者時,便具有建立唯一穩(wěn)定聯(lián)系的可能性。該案中,楊華祥作為“湯瓶八診”療法的第七代傳人,除楊氏家族外,其他使用者或者系楊華祥授權(quán),或者與其具有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,便具有使用者的唯一性。
非遺商標(biāo)引發(fā)熱議
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)以合法壟斷權(quán)為保護(hù)方式,是否有利于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的發(fā)揚(yáng)光大?
商家泉認(rèn)為,“湯瓶八診”本就系楊氏家族所創(chuàng)立,之后在回族地區(qū)推廣該療法的過程中,逐漸變?yōu)榱嘶刈迕耖g廣泛使用的療法。但該療法初始是一項(xiàng)由楊氏家族創(chuàng)設(shè)的傳統(tǒng)技藝,并非本身就系公有領(lǐng)域的標(biāo)識,且被認(rèn)定為寧夏著名商標(biāo),可見“湯瓶八診”經(jīng)楊氏家族(唯一)使用已經(jīng)具有了較高知名度,使得“湯瓶八診”重新回歸私有領(lǐng)域具有了可能性。在云南“同慶號”案中,老字號標(biāo)識長期中斷使用,落入公有領(lǐng)域,但經(jīng)他人注冊、長期使用,就使得本已經(jīng)屬于公有領(lǐng)域的老字號標(biāo)識,重新回歸私權(quán)領(lǐng)域。
“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承與發(fā)展,并不當(dāng)然排斥知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)方式。由于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與知識產(chǎn)權(quán)和反不正當(dāng)競爭法律保護(hù)的客體有所重疊,因此,兩種保護(hù)會有交叉之處,但二者各有側(cè)重。對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),并非作為一種私權(quán)的保護(hù),其強(qiáng)調(diào)政府主管部門、遺產(chǎn)項(xiàng)目保護(hù)單位、遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人等從非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的角度進(jìn)行保護(hù)。而知識產(chǎn)權(quán)法和反不正當(dāng)競爭法則是從保護(hù)私權(quán)出發(fā),強(qiáng)調(diào)的是私權(quán)的保護(hù)。”商家泉表示,該案中,“湯瓶八診”被納入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目名錄,并非其應(yīng)受到知識產(chǎn)權(quán)法和反不正當(dāng)競爭法保護(hù)的必要條件。但“湯瓶八診”作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)受到保護(hù),與其受知識產(chǎn)權(quán)法和反不正當(dāng)競爭法保護(hù)并不矛盾,相反,在一定程度和意義上,“湯瓶八診”被納入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目名錄,最早也是楊氏家族所創(chuàng)立,也反過來更加證明了其具有長久而廣泛的知名度和私權(quán)保護(hù)的價值。
“‘湯瓶八診’商標(biāo)雖然維持有效,但其確實(shí)承載了回族民間傳統(tǒng)療法的歷史文化、人文因素,并成為了回族民間的傳統(tǒng)療法,在遇到他人正當(dāng)使用時,該商標(biāo)的權(quán)利范圍便受到一定限制,即不能限制他人出于善意、對于該商標(biāo)第一含義的使用,即便有混淆誤認(rèn)的可能,商標(biāo)權(quán)利人也應(yīng)予以一定程度的容忍,因?yàn)檫@是其在啟用、申請?jiān)撋虡?biāo)時,便應(yīng)預(yù)見到的。”商家泉說
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